Что делать обществу в случае смерти его владельца
В статье анализируются ситуации, связанные с внезапной смертью владельца общества. Рассматриваются мероприятия, которые позволят его менеджменту и юристам заранее создать определенную схему работы и просчитать все риски, а в случае если негативное событие наступило — разработать алгоритм необходимых действий
Главное — не опускать руки! Неожиданная смерть владельца бизнеса, безусловно, застанет его сотрудников и акционеров врасплох. Но, как это ни жестоко звучит, нельзя давать волю эмоциям, опускать руки и бездействовать. Иначе это трагическое событие соответствующим образом скажется на деятельности всей организации.
Если умерший владелец бизнеса одновременно являлся еще и директором АО, может остановиться вся текущая деятельность компании: некому будет заключать договоры, принимать работников в штат и прекращать трудовые договоры с ними, подписывать платежные документы… А если владелец бизнеса еще при жизни заключил договор с управляющей компанией на осуществление функций единоличного исполнительного органа, то в случае его смерти не всегда понятно, как ей прекратить договор и исключить запись о себе из ЕГРЮЛ.
Хорошо, если у остальных акционеров общества после смерти владельца бизнеса оставшихся голосов достаточно для признания кворума. В этом случае общество продолжает работать в прежнем режиме. Напомним, что согласно статье 58 Закона об АО общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Акции же умершего акционера при голосовании не учитываются, а права по ним могут быть реализованы лишь после того, как объявятся его наследники, оформившие свои права на полученные акции.
Сложнее обстоит дело, когда умерший акционер в АО был единственным владельцем ценных бумаг или мажоритарием, без голосов которого решения в обществе не могут быть приняты. Очевидно, в таком случае собрания проводиться не могут, поскольку решения на них принимать будет некому. Как же поступить в такой ситуации?
Допускать наследников к управлению делами общества только после оформления наследственных прав и внесения записей в реестр акционеров. В силу п. 3 ст. 1176 ГК РФ в состав наследства умершего акционера входят принадлежавшие ему акции. Соответственно, его наследники, к которым эти акции перешли, становятся акционерами АО.
Акции считаются принадлежащими наследникам с момента открытия наследства в соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ, причем независимо от времени его фактического принятия.
Однако реализовать свое право на участие в управлении делами АО наследник сможет только после внесения соответствующей записи о нем в реестр акционеров. Согласно статье 44 Закона об АО вся информация об акционерах и о принадлежащих им акциях содержится в реестре акционеров. Поэтому наследник сможет принять участие в управлении делами общества лишь после того, как в него будут внесены все необходимые сведения.
Согласно ст. 45 Закона об АО при отказе регистратора во внесении записи в реестр акционера о наследнике, регистратор в течение 3 дней с момента предъявления ему требования должен направить наследнику мотивированный ответ. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.
До выдачи свидетельства о праве на наследство и внесения регистратором или эмитентом, осуществляющим ведение реестра акционеров самостоятельно, изменений в связи с этим в реестр акционеров наследники не могут реализовать свои права акционеров, поскольку у общества отсутствуют сведения об их статусе акционера.
В силу статьи 29 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» право на именную бездокументарную ценную бумагу в случае учета прав на ценные бумаги в реестре переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по его лицевому счету.
По мнению экспертов научно-консультативного совета при ФАС Уральского округа, Закон не содержит правила о том, что до государственной регистрации перехода доли в порядке наследования доля в уставном капитале общества не предоставляет права голоса на общем собрании участников. Вместе с тем до выдачи свидетельства о праве на наследство и государственной регистрации соответствующих изменений в Едином государственном реестре юридических лиц состав участников общества является неопределенным. Поэтому до этого момента у АО в принципе отсутствует обязанность информировать наследников о проведении общих собраний акционеров, поскольку у него нет нужной информации об акционерах-наследниках (п. 10 Рекомендаций). До указанного момента акции продолжают учитываться на лицевом счете умершего наследодателя.
Таким образом, далее в случае смерти владельца общество при соблюдении изложенных выше решений способно в прежнем режиме продолжать вести свои дела вплоть до момента, когда объявятся наследники умершего акционера с оформленными правами на перешедшие к ним в порядке наследования акции. Это вопрос времени, поскольку даже если наследники и не объявятся или все они откажутся от приобретения акций, такое имущество будет признано вымороченным и перейдет в собственность государства в силу ст. 1151 ГК РФ, и тогда от его имени полномочия собственника-акционера будет осуществлять территориальное управление Росимущества.
Назначить доверительного управляющего. У будущего акционера-наследника все же есть возможность до оформления наследственных прав принять участие в управлении делами общества. В силу статьи 1173 ГК РФ до определения наследника управлять наследуемыми ценными бумагами может доверительный управляющий, назначенный нотариусом.
Привлеченный нотариусом доверительный управляющий вправе совершать в отношении имущества любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя (п. 2 ст. 1012 ГК РФ).
Если в составе наследства есть имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом (ст. 1173 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 1171 ГК РФ нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества.
Перечень лиц, по заявлению которых может быть учреждено доверительное управление наследством, содержащийся в п. 2 ст. 1171 ГК РФ, не является исчерпывающим. Заявление об учреждении доверительного управления наследством в виде доли в уставном капитале общества может быть подано и другими лицами, в частности участниками общества, доля в уставном капитале которого и требует управления.
Срок, на который заключается договор с доверительным управляющим, определяет нотариус в зависимости от характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления в свои права, но не более чем на шесть месяцев (п. 4 ст. 1171 ГК РФ).
После того как кандидатура доверительно управляющего наконец-то утверждена, он приступает непосредственно к управлению наследуемыми акциями, и для этого ему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой «ДУ». При этом ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на счете лица, в интересах которого он действует (п. 3.3 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утв. Постановлением ФКЦБ от 02.10.1997 N 27).
Открытие такого счета и зачисление на него акций, в отношении которых учреждено доверительное управление, является обязанностью реестродержателя.
Следует иметь в виду, что наследники, ставшие акционерами АО, лишены возможности оспаривать те решения, которые принимались до того, как они получили такой статус. Как видно из анализа судебной практики, законом не предусмотрена возможность обращения в суд с иском о защите прав и интересов наследодателей (акционеров) после их смерти, а также не предусмотрена защита прав наследников путем обжалования действий АО до того, как они стали акционерами.
Кстати, аналогичным образом обстоят дела и в ООО, когда умирает один из его участников. До извещения общества о переходе доли к наследнику и внесения изменений об этом в ЕГРЮЛ наследник не приобретает статуса участника общества. До выдачи свидетельства о праве на наследство и совершения указанных юридических действий состав участников общества является неопределенным и у наследника нет возможности реализовать свои права на участие в управлении обществом.
Не забывайте о работниках общества. Важно иметь в виду, что затруднения в деятельности АО, вызванные смертью акционера, не должны препятствовать другим лицам реализовывать свои права. В частности, речь идет об интересах работников АО, о которых никогда не стоит забывать, даже при столь печальных обстоятельствах. Сотрудники вправе требовать от акционерного общества как их работодателя выполнения своих обязанностей перед ними, в противном случае они имеют полное право расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе, в чем им не может быть отказано.
В качестве примера приведем следующее дело.
Работодатель допустил существенную просрочку (7 месяцев) в выплате заработной платы одному из своих сотрудников. Работник, в свою очередь, потребовал расторгнуть трудовой договор, но ему было отказано со ссылкой на то, что директор компании, который являлся ее единственным участником, умер, и кроме него никто не был вправе решать вопросы о расторжении трудовых договоров с работниками.
Суд первой инстанции взыскал задолженность по заработной плате, однако отказал в расторжении трудового договора. По мнению арбитров, только работодатель имеет право заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками. И смерть директора компании не является обстоятельством, которое может служить основанием для удовлетворения исковых требований в этой части. Однако с таким выводом обоснованно не согласился вышестоящий суд, отметив следующее. Право работника на расторжение трудового договора по собственному желанию не может быть поставлено в зависимость от действий (бездействия) наследников относительно учреждения доверительного управления компанией.
Исключить запись управляющей компании из ЕГРЮЛ. У акционерного общества есть возможность передать полномочия своего единоличного исполнительного органа профессиональному управляющему (управляющей компании). В силу абз. 3 п. 1 ст. 69 Закона об АО по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества общим собранием может быть принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Если у управляющей компании появились основания для расторжения договора (истечение срока его действия, существенное нарушение, к примеру в части выплаты вознаграждения и др.), а единственный акционер умер, то расторгать договор ей, по сути, не с кем. В такой ситуации даже направление уведомления об отказе от договора в адрес управляемого общества ничего не даст, поскольку запись в ЕГРЮЛ все равно остается. Тут и встает вопрос о том, как же ее исключить.
Исправить сведения, содержащиеся в конкретной записи ЕГРЮЛ, может налоговый орган (п. 5 Правил ведения ЕГРЮЛ и представления содержащихся в нем сведений, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 N 438). Но ему позволено исправлять свои ошибки, описки, опечатки в конкретной записи, внесенной им в ЕГРЮЛ. При этом он не вправе признавать недействительными свои решения о внесенных им записях в ЕГРЮЛ.
Однако сведения об управляющей компании в таком порядке исключены из ЕГРЮЛ быть не могут, поскольку были внесены на основании документов, сомневаться в достоверности которых оснований нет. Попытки добиться исключения записи из ЕГРЮЛ в судебном порядке также особо ни к чему не приводят, о чем свидетельствует судебная практика. Так, окружной суд в одном деле отметил, что требование гражданина о необходимости аннулировать запись в ЕГРЮЛ в сведениях об обществе о нем как о директоре не подлежит удовлетворению, поскольку им не было представлено доказательств избрания на должность директора другого лица. Суд также отклонил ссылку гражданина на признание в другом деле судом недействительным решения общего собрания общества о продлении полномочий гражданина как директора, поскольку таким судебным актом не возложено на регистрирующий орган обязанности по внесению записи в ЕГРЮЛ.
Между тем отсутствие новой кандидатуры на должность директора АО само по себе не является достаточным основанием для отказа в удовлетворении требования об исключении сведений из ЕГРЮЛ в отношении управляющей компании, если срок действия договора с ней истек или же договор прекращен по иным основаниям.
В такой ситуации запись в ЕГРЮЛ о ней как единоличном исполнительном органе АО может негативно повлиять на ее предпринимательскую деятельность и может стать причиной для отказа в заключении договора с ней другим управляемым обществом.
Поэтому управляющей компании при обращении в суд с иском о признании записи в ЕГРЮЛ о ней как о единоличном исполнительном органе управляемого общества прекращенной следует опираться на следующее.
Тот факт, что в случае удовлетворения данного требования управляемое общество фактически останется без руководителя, не может служить основанием к отказу в иске, поскольку акционеры такого общества вправе выбрать новую управляющую компанию или избрать директора. Кроме того, свои права и свободы субъекты гражданского оборота осуществляют своей волей и в своем интересе, несут риск соответствующих последствий.
В договоре на передачу полномочий единоличного исполнительного органа рекомендуем указать конкретный срок действия, в течение которого они осуществляются, а также предусмотреть, что истечение срока влечет прекращение договора и, соответственно, полномочий управляющей компании. В договоре следует указать, что его прекращение является основанием для исключения сведений об управляющей компании из ЕГРЮЛ.
Отказ регистратора исключить запись об управляющей компании из ЕГРЮЛ можно обжаловать в суде. При этом не имеет значения тот факт, что Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не регламентирует процедуру исключения сведений из ЕГРЮЛ об управляющей компании. Если срок полномочий по договору с управляемым обществом у нее истек, то сохранение записи о ней как управляющей компании в ЕГРЮЛ не соответствует действительности и подлежит исключению на основании ее заявления. В подтверждение можно привести следующее дело.
Общество представило регистратору заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении проводимой в отношении его реорганизации. Однако регистратор отказал во внесении изменений, мотивировав это тем, что данное заявление представлено не по форме и подпись заявителя на нем не засвидетельствована в нотариальном порядке.
Признавая данное решение незаконным, окружной суд указал, что отсутствие в ФЗ N 129-ФЗ норм, регламентирующих порядок внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении начатой процедуры реорганизации юридического лица, не является препятствием для принятия регистратором решения об удовлетворении заявления общества. Отказ во внесении изменений в ЕГРЮЛ о прекращении начатой процедуры реорганизации нарушает права общества на достоверное информирование о нем, создает препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Напоследок хотелось бы дать менеджменту компании несколько рекомендаций, соблюдение которых поможет обществу и его акционерам выйти из этой ситуации с минимальными потерями.
- Для эффективной работы общества и оперативного разрешения текущих вопросов на случай смерти директора следует в штате иметь заместителя директора, который по доверенности от АО будет наделен полномочиями разрешать все хозяйственные вопросы.
- Предусмотреть в уставе ООО, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам допускается только с согласия остальных участников общества.
- Акции умершего акционера принадлежат его наследникам с момента открытия наследства. Однако сам статус акционера наследники получают лишь с момента внесения соответствующей записи в реестр акционеров. Только с этого момента они могут принимать участие в управлении делами общества.
- Пока наследники не приобрели статус акционеров, их права может взять на себя назначенный нотариусом доверительный управляющий, который может быть привлечен по заявлению как одного из наследников, так и самого АО, которое заинтересовано в управлении акциями умершего акционера (голосование на собраниях). До этого момента АО как заинтересованное лицо на основании п. 2 ст. 1171 ГК РФ может обратиться к нотариусу для привлечения доверительного управляющего, который будет управлять акциями на период до оформления прав наследников на акции. Обращение к нотариусу для привлечения доверительного управляющего особенно необходимо в ситуации, когда в АО будет проводиться собрание акционеров. Вместо умершего акционера участие в таком собрании примет доверительный управляющий. Деятельность АО в таком случае не будет парализована.
- Управляющей компании при заключении договора с управляемым обществом следует включить в него условие о том, что истечение действия договора является основанием для исключения сведений об управляющей компании из ЕГРЮЛ.
- На плечах владельца бизнеса лежит забота не только о текущих делах его предприятия, но и обязанность позаботиться о его будущем. Поэтому руководителю можно порекомендовать заблаговременно составить завещание и определиться как с наследниками, так и с тем, что они получат по завещанию.